Наследование долей в обществе – процесс длительный и трудоемкий. Практика показывает, что при применении законодательства, регулирующего наследование долей, возникает немало вопросов. Большинство из них вызвано сложным переплетением норм наследственного, корпоративного и семейного права. А наибольшие трудности возникают при получении согласия других участников на переход доли к наследнику. Рассмотрим этапы наследования доли в ООО и наиболее сложные моменты, которые обычно возникают на практике.
Михаил Афанасьевич Булгаков в свое время написал гениальную фразу: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус». Мы же отметим, что в результате этого фокуса для одного человека все заканчивается, но для его наследников все только начинается. Хотя бы потому, что собственники долей в уставном капитале зачастую не торопятся делиться бизнесом с наследниками. Расскажем, каковы основные процедуры наследования доли в уставном капитале ООО и на что могут рассчитывать наследники.
Что такое наследование?
Наследование – это переход имущества, находившегося в собственности умершего человека, к другому лицу (лицам) после его смерти. Порядок передачи наследственного имущества определяется разделом 5 ГК РФ «Наследственное право».
Наследником можно стать в рамках двух различных процедур: по завещанию и по закону. Наследование по закону возможно только при отсутствии завещания или если в нем указано не все имущество умершего. При наличии завещания исполняется воля умершего. В случае наследования по закону имущество распределяется в соответствии с очередностью, жестко зафиксированной законодательством (от первой очереди, в которую входят дети, родители и супруг, до восьмой очереди, в которую входят нетрудоспособные иждивенцы, не менее года прожившие с наследодателем). В обоих случаях принятие наследства может осуществляться как через нотариальную процедуру, так и фактическими действиями.
В отношении долей в уставном капитале ООО стоит отметить следующее. При наличии завещания проблем с определением того, что входит в наследственное имущество, обычно не возникает. Поэтому перед наследником обычно не стоит вопрос, участником какой организации он может стать. Так же как и вопрос, какую долю в уставном капитале он получит. Все это четко зафиксировано в завещании.
При наследовании по закону ситуация сложнее. Во-первых, имущество в этом случае делится между всеми наследниками одной очереди. Во-вторых, может возникнуть ситуация, когда о наличии долей в уставном капитале наследники вообще не знают. Проблема еще более может обостриться, если принятие наследства произошло фактическими действиями.
Принятие наследства
Принятие наследства – это действия, подтверждающие вступление в права владения имуществом наследодателя. Принять наследство можно двумя путями:
- подать соответствующее заявление нотариусу по месту открытия наследства (не позднее шести месяцев с момента смерти – п. 1 ст. 1154 ГК РФ);
- совершить фактические действия (управлять имуществом, принимать меры по его защите и сохранению, оплачивать долги или получать причитающиеся наследодателю деньги и др.).
И при подаче нотариусу заявления, и при фактическом принятии наследства права у наследника возникают с момента открытия наследства (смерти наследодателя). Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство не ранее чем через шесть месяцев с момента смерти наследодателя (п. 1 ст. 1163 ГК РФ), а при фактическом вступлении в права наследства между смертью наследодателя и оформлением прав его наследника могут проходить и более значительные периоды. На практике встречаются случаи, когда имущество, перешедшее по наследству, оформляют и через несколько лет. Но в такой ситуации нужно будет обращаться в суд.
Если наследуется доля в уставном капитале ООО, то фактическое принятие наследства делает практически невозможной реализацию прав наследника на участие в обществе. Все дело в том, что в этом случае отсутствует один из основополагающих документов – свидетельство о праве на наследство. Без него у наследника возникнут серьезные проблемы. А их решение будет хлопотным и затратным.
Наследник, по сути, получает все права умершего участника ООО (в том числе и право на дивиденды). Однако эти права никак не фиксируются. Без свидетельства о праве на наследство участники общества могут на вполне законных основаниях отказаться рассматривать родственника умершего в качестве наследника. Объясним почему.
На основании ст. 1163 ГК РФ только свидетельство является гарантией того, что все наследники были призваны к наследству. Поэтому участники общества не могут полностью полагаться на другие документы, полученные от наследника. Они не в состоянии однозначно определить правомерность требований, ведь у умершего могут выявиться и другие наследники. В этой ситуации преждевременное принятие наследника в состав участников либо выплата ему стоимости доли умершего может привести к неприятностям. Общество может столкнуться с серьезными рисками: как налоговыми (выплату дивидендов могут признать незаконной, взнос участника в уставный капитал могут переквалифицировать в дарение и т.п.), так и корпоративными (решение общего собрания участников может быть признано недействительным).
Кроме того, общество не может обойтись без внесения информации о новом участнике в ЕГРЮЛ. И даже если участники общества не против принять наследника, в регистрации может быть отказано. Налоговая служба указывает, что документом, подтверждающим основание перехода доли при данном виде государственной регистрации, является свидетельство о праве на наследство.
Вот и выходит, что остальным участникам общества, даже если они не имеют претензий к наследнику, проще игнорировать его попытки вступить в управление долей до того, как он предъявит свидетельство о праве на наследство либо решение суда. Если же они изначально были настроены против введения наследников в бизнес, то у них появляются широкие возможности для затягивания этого процесса.
Вместе с тем необходимо учитывать, что судебная практика неоднократно подтверждала, что получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника (см., например, п. 7 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»). А в постановлении от 27.03.2012 № 12653/11 Президиум ВАС РФ указал, что «в силу пункта 4 статьи 1152 Кодекса принятое наследство признается принадлежащим наследнику в полном объеме со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия. Исходя из названной нормы, со дня открытия наследства наследник становится участником общества с ограниченной ответственностью, то есть к нему переходят все права, удостоверяемые долей в уставном капитале такого общества, включая право на участие в управлении делами общества с ограниченной ответственностью».
Управление долей
Еще одним аргументом за то, что принятие наследства, включающего долю в ООО, должно обязательно осуществляться через нотариуса, является наличие уникального инструмента – управления наследственным имуществом.
Фрагмент документа
Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в соответствии со статьей 1026 настоящего Кодекса в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.
В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания.
Для чего нужно доверительное управление? Наличие управляющего может значительно усложнить манипулирование долями со стороны других участников общества и обеспечить возможность наследнику войти в бизнес. Управляющий получает тот же объем прав, что и участник. Поэтому он может совершать все действия, необходимые для деятельности общества. Как правило, в договоре доверительного управления подробно описывают, какие конкретные решения и при каких условиях вправе принимать управляющий. Но в любом случае он не может распоряжаться управляемой долей, т.к. его основная задача – сохранение наследства.
Договор о доверительном управлении действует до тех пор, пока наследник не вступил в наследство.
Для заключения договора доверительного управления к нотариусу вправе обратиться и само общество. Такая практика подтверждается, например, постановлением Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12653/11 по делу № А36 3192/2010. И она вполне оправданна, ведь отсутствие лица, заменяющего умершего, может затруднить деятельность общества. А когда размер доли велик, то общему собранию может не хватить кворума, и тогда работа компании будет просто парализована (например, в случае увольнения генерального директора). Если же решения будут приниматься без учета наследуемой доли, велик риск последующего судебного оспаривания таких решений (определение ВАС РФ от 17.05.2011 № ВАС 5659/11 по делу № А59 1043/2010, постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12653/11).
Еще хуже, когда наследодатель был не только участником, но и директором компании. В такой ситуации как минимум полгода будет невозможно проводить платежи, сдавать отчетность, совершать сделки.
Доверительный управляющий
Законодательство не предъявляет требований к лицу, которое может стать доверительным управляющим. В ст. 1015 ГК РФ указано, что доверительным управляющим может выступать любое лицо, за исключением учреждения и государственного (муниципального) органа.
На практике нотариус назначает доверительного управляющего исходя из предложений того, кто подал соответствующее заявление. Это может быть доверенное лицо из числа наследников либо кто-то из приближенных к самому обществу.
Законодательство не содержит прямого запрета на осуществление доверительного управления одним из наследников либо кем-то из участников общества. Тем не менее на роль доверительных управляющих они вряд ли подойдут.
В первом случае установлено ограничение на совмещение ролей доверительного управляющего и выгодоприобретателя по договору (п. 3 ст. 1015 ГК РФ). Наследник в данном случае имеет пограничный статус. Он может получить в будущем выгоду от такого договора.
Во втором случае может возникнуть конфликт интересов между интересами лица как участника общества и лица как доверительного управляющего (см., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.05.2013 по делу № А56 24767/2011).
Когда можно стать участником
В Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) установлено, что доли в уставном капитале переходят к наследникам, только если иное не предусмотрено уставом (п. 8 ст. 21).
Участники общества вправе предусмотреть, что переход доли к наследникам допускается только с согласия остальных участников общества. Таким образом, при наследовании возможны два варианта перехода долей:
- с согласия участников общества (предусмотрено уставом общества);
- без согласия участников общества (по умолчанию).
Приведем несколько примеров формулировок устава.
Пример 1. Формулировка устава ООО, разрешающая переход доли к наследникам
Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Пример 2. Формулировка устава ООО, запрещающая переход доли к наследникам
Переход долей в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, не допускается.
Пример 3. Формулировка устава ООО, в соответствии с которой на переход доли к наследникам требуется согласие других участников
Переход долей в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается с согласия всех участников Общества.
Если переход доли уставом запрещен, то доля в наследственную массу не входит. В этом случае идет речь о наследовании действительной стоимости доли, которая должна быть выплачена наследникам. Естественно, в этой ситуации ни о каком договоре доверительного управления не может быть и речи.
На практике о последствиях смерти одного из участников вспоминают только после того, как она произошла. Добавим к этому обычное несерьезное отношение к положениям устава на стадии его разработки, характерное для большинства компаний, и получаем ситуацию, когда наследника не хотят пускать в общество, а законных оснований для этого нет.
Первое, что приходит в голову в этой ситуации, – срочно поменять устав. Мы хотели бы предостеречь от этого. Такое действие будет расценено как злоупотребление правом. Суд, скорее всего, применит положения устава в прежней редакции (см. постановления ФАС Дальневосточного округа от 20.02.2012 № Ф03 7060/2011, Восьмого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2012 № 08АП 10435/11).
Получаем согласие
При применении законодательства, регулирующего наследование доли, возникает немало вопросов. Большинство из них вызвано сложным переплетением норм наследственного, корпоративного и семейного права. Причем наиболее серьезные вопросы, на наш взгляд, возникают в процессе получения согласия участников.
Например, кто и когда должен извещать общество об открытии наследства и запрашивать согласие участников на переход доли? Казалось бы, ответ очевиден – этим должен заниматься наследник. Но он просто не может знать ни актуальный состав, ни адреса участников общества.
Еще одна проблема в том, что статус наследника на протяжении шести месяцев с момента открытия наследства остается неопределенным. Пока не выдано свидетельство о праве на наследство, могут измениться и количество, и личности наследников. Особенно это характерно при наследовании по закону. Вдруг найдется еще один ребенок либо горничная заявит права на том основании, что последние годы находилась на иждивении покойного? Еще больше усложнит ситуацию позиция остальных участников общества, которые могут возражать против одного из наследников, но согласны заменить его на другого. Простой пример: никто не хочет видеть в числе наследников жену покойного, но готовы принять в бизнес его внука.
Однозначного решения проблемы, к сожалению, нет. Есть ряд рекомендаций, которые могут помочь в разрешении этой ситуации. Можно обратиться к Методическим рекомендациям по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методическим советом нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 29.05.2010, без номера). Там сказано, что при отсутствии необходимости учреждения доверительного управления долями целесообразнее адресовать обществу обращение после получения наследником свидетельства о праве на наследство.
Обращение направляется наследником умершего участника в адрес общества. Это логично, ведь он не может знать адреса его участников (они являются персональными данными и охраняются законом). После этого директор рассылает обращение участникам (п. 5 ст. 21 Закона об ООО).
Образец обращения приведен в Примере 4.
Пример 4. Обращение наследника в ООО для получения согласия участников на переход доли наследодателя
Отметим, что согласие дается персонально каждым из участников общества. Поэтому решение общего собрания участников по данному вопросу будет неправомочно. В расчет принимается воля и решение именно участника, тогда как при проведении общего собрания формируется воля общества в целом. При этом вклад каждого из участников в ее формирование зависит от размера его доли.
Вместе с тем судебные органы при оценке доказательств могут использовать протокол общего собрания как доказательство волеизъявления отдельных участников. Так, например, поступил Арбитражный суд Красноярского края в деле № А33 524/2010 (решение от 19.04.2010). Арбитры указали, что «приняв решение о перераспределении доли… участники общества выразили свое несогласие на переход указанной доли к наследникам… а следовательно, и на вступление указанных наследников в состав участников общества».
Передавая доли наследнику (или отказывая в такой передаче) нужно быть максимально скрупулезным. Практически каждая неточность или ошибка ведут к судебному спору, а нарушение порядка выражения воли участниками может привести к признанию недействительными записей о переходе долей к наследникам (см., например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.02.2015 № Ф05 259/15 по делу № А40 168856/2013).
Если порядок получения согласия участников не определен уставом (например, не установлены сроки, нет требований по форме согласия), то по умолчанию ситуация регулируется п. 10 ст. 21 Закона об ООО. Там сказано, что согласие считается полученным, если в течение 30 дней с даты получения обществом соответствующего обращения участники представили в общество заявления о согласии на отчуждение доли. Согласие участников должно быть единогласным, однако молчание или опоздание с отрицательным ответом расценивается как голос «за».
Образец заявления участника приведен в Примере 5.
Пример 5. Заявление участника общества, который выступает против перехода доли к наследнику
Регистрируем изменения в ЕГРЮЛ
При переходе доли в уставном капитале к наследнику в регистрирующий орган представляется заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Подать заявление необходимо в течение трех дней с момента получения согласия (п. 16 ст. 21 Закона об ООО).
В соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о госрегистрации) заявление представляется по форме Р14001 (утв. приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ 7 6/25@). Оно должно быть подписано заявителем, а подлинность подписи засвидетельствована нотариусом (п. 1.2 ст. 9 Закона о госрегистрации). К заявлению нужно приложить нотариальную копию свидетельства о праве на наследство.
Если согласие участников не получено, доля переходит к обществу в день получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли (подп. 5 п. 7 ст. 23 Закона об ООО). При этом общество обязано выплатить наследнику действительную стоимость доли. Для государственной регистрации факта перехода доли к обществу также необходимо подать заявление в регистрирующий орган (по той же форме) с приложением документов, подтверждающих основание перехода доли (п. 2 ст. 17 Закона о госрегистрации). Регистрирующие органы указывают, что в пакет документов должны входить:
- нотариально заверенная копия свидетельства о смерти физического лица (участника);
- нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- документ от общества (решение или протокол) об отказе в принятии наследника в общество (либо сослаться на статью устава, которая запрещает переход доли к третьим лицам);
- документ о выплате действительной стоимости доли наследникам.
Впрочем, как это часто бывает, список, составленный налоговиками, не вполне отвечает требованиям закона. В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона о госрегистрации «представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли».
Ни свидетельство о праве на наследство, ни документ о выплате действительной стоимости доли к таким документам не относятся. Спорным является и предоставление копии свидетельства о смерти. В данном случае факт перехода доли к обществу, последующее распределение долей между участниками и сроки выплаты действительной стоимости доли фиксирует решение (протокол). Тем не менее во избежание конфликтов лучше представить полный пакет документов, которые потребуют налоговики.
Образец протокола общего собрания участников приведен в Примере 6.
Пример 6. Протокол общего собрания участников
Выплата действительной стоимости доли
Наследник, которого не принимают в общество, имеет право требовать выплату действительной стоимости доли (п. 5 ст. 23 Закона об ООО). Она определяется на основании отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества.
Вместо выплаты наследник может договориться о передаче имущества такой же стоимости. Выплата производится в течение одного года с даты перехода доли к обществу, если меньший срок не предусмотрен уставом (п. 8 ст. 23 Закона об ООО).
Выплата производится за счет разницы между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала. Если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. Если в результате такого уменьшения уставный капитал может стать меньше минимального, то в расчет принимается нижняя возможная граница уставного капитала.
Минимальный размер уставного капитала в данном случае определяется в зависимости от даты создания общества. До 1 сентября 2009 г. минимальный уставный капитал определялся как 100 МРОТ, а после – как 10 000 руб. (п. 1 ст. 14 Закона об ООО). На практике есть незначительная разница только для ООО, зарегистрированных до 1 января 2000 г. Тогда МРОТ был 83,49 руб. и минимальный уставной капитал соответственно – 8 349 руб. После этой даты МРОТ вырос до 100 рублей и уставный капитал не мог быть меньше 10 000 руб.
Если выплата ведет к возникновению признаков банкротства организации (а такое вполне возможно, особенно при больших номинальных величинах долей), оплата не производится. В такой ситуации руководитель обязан подать заявление о введении процедуры банкротства (ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Тянуть с выплатой действительной стоимости доли не в интересах компании. При просрочке наследник может потребовать взыскания не только суммы долга, но и процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ, п. 18 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 09.12.1999 № 90/14).
Стоит отметить, что очень часто представления наследников о размере денежной выплаты совершенно не соответствуют реальному положению дел, ведь за внешней ширмой респектабельности часто скрываются кредиты и долги. В результате суды рассматривают множество споров о размере действительной части доли. Как правило, в этом случае все решает судебная экспертиза (см., например, постановления Арбитражного суда Московского округа от 25.02.2016 № Ф05 838/16 по делу № А40 182013/2013, Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.03.2015 № Ф08 1190/15 по делу № А32 30241/2013, ФАС Уральского округа от 29.06.2012 № Ф09 4622/11 по делу № А47 3556/2009).
Алгоритм наследования доли
В заключение рассмотрим процесс наследования доли в ООО по этапам.
Этап 1. Обратитесь к нотариусу, который ведет наследственное дело, с заявлением о принятии наследства и заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.
В соответствии с п. 2.1 Методических рекомендаций по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методическим советом нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 29.05.2010, без номера) нотариусу необходимо представить следующие документы:
- устав (копию устава) ООО;
- выписку из ЕГРЮЛ;
- правоустанавливающий документ наследодателя на долю в уставном капитале общества. Это может быть договор купли-продажи, решение о создании ООО, свидетельство о наследстве и т.п.;
- справку общества об оплате доли наследодателем;
- отчет о рыночной стоимости доли в уставном капитале умершего участника ООО;
- список участников ООО.
Уже на этом этапе возможны сложности. Если ООО откажется сотрудничать, наследник просто не сможет получить справку общества об оплате доли, заказать экспертизу, получить актуальный список участников. Причем если состав участников можно почерпнуть из выписки ЕГРЮЛ, то с получением остальных документов могут возникнуть проблемы.
Этап 2. Поставьте перед нотариусом вопрос об учреждении доверительного управления. Если есть подозрение, что ваши права могут быть нарушены либо общество не хочет принимать на себя дополнительные риски в связи с неопределенностью состава участников и кворума собрания, необходимо заключить договор доверительного управления долей. Если такой нужды нет, то, минуя данный этап, переходите к следующему.
Этап 3. Получите свидетельство о праве на наследство. Оно обычно выдается по истечении шести месяцев с момента смерти (ст. 1163 ГК РФ).
Этап 4. Уведомите общество о намерении стать его участником. К уведомлению желательно приложить свидетельство о праве на наследство.
Обществу в этом случае есть смысл настаивать, чтобы наследник приложил к заявлению еще и нотариально заверенную копию свидетельства о смерти. Этот документ понадобится для регистрации перехода доли к обществу, если хотя бы один участник откажется принимать в бизнес нового члена.
Этап 5. Зарегистрируйте изменения в ЕГРЮЛ. После внесения изменений в реестр наследник становится полноправным участником, а его права по отношению к обществу становятся видны любому желающему, заглянувшему в ЕГРЮЛ.
Отметим, что наследование долей в уставном капитале ООО – сложный процесс. Единственный вариант, при котором переход доли возможен без проблем или с минимальными осложнениями, – когда наследники, участники и генеральный директор общества действуют совместно. При наличии хотя бы малейшего конфликта ситуация очень легко может быть заведена в тупик, выбраться из которого получится только после долгих судебных разбирательств.